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博客在中國早已不是新鮮事物。2005年,隨著各門戶網(wǎng)站如新浪、搜狐等相繼加入博客陣營,各種博客如雨后春筍一般發(fā)展并成為互聯(lián)網(wǎng)的重要現(xiàn)象。博客在構(gòu)成上包括文字、圖片、視頻、音樂等各種要素。博主往往通過發(fā)表或轉(zhuǎn)載文章、播放背景音樂等多種形式豐富博客的內(nèi)容。 在轉(zhuǎn)載文章時,普通的博主一般僅簡單標注“zz”或“轉(zhuǎn)載”字樣,對背景音樂或背景圖片的設(shè)置也往往通過后臺直接上傳或鏈接。很少有人非常詳細地標注轉(zhuǎn)載作品的作者、出處。這一做法妥否,網(wǎng)民們似乎從未深究過。直至李強訴于芬案的出現(xiàn)——
著名教練于芬被訴博客侵權(quán)
2010年6月,原告李強訴被告于芬案宣判。北京市海淀區(qū)人民法院確認被告于芬未經(jīng)許可在其博客上使用原告李強博客文章的行為構(gòu)成侵權(quán),判決被告于芬停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失共計1800元。有關(guān)媒體將該案稱為“國內(nèi)首例博客文章著作權(quán)案”。 原告李強于2009年6月17日在其“西北風(fēng)的空間-搜狐博客”上發(fā)表了《西方理念是科學(xué),東方思想是宗教》(以下簡稱《西》文)一文,被告于芬多次訪問原告李強的博客。2009年8月2日,被告于芬在其“于芬的博客-搜狐博客”上發(fā)表了《如何突破難度與穩(wěn)定的瓶頸,繼續(xù)領(lǐng)跑世界跳壇》(以下簡稱《如》文),文章部分內(nèi)容引用了《西》文整段內(nèi)容,且未以任何形式注明引文的作者和出處。原告認為,被告于芬的行為侵犯了其對《西》文依法享有的著作權(quán)。 被告于芬辯稱,原告不能證明其就是涉案“西北風(fēng)的空間-搜狐博客”的所有人西北風(fēng),也不能證明其就是《西》文的作者。另外,《如》文中引用《西》文的內(nèi)容只占全文字數(shù)的10%,兩篇文章均發(fā)表在博客上,屬于合理使用,不構(gòu)成侵權(quán)。 法院審理后認為,原告李強通過輸入用戶名和密碼可以登錄“西北風(fēng)的空間-搜狐博客”且博客首頁“西北風(fēng)的空間-搜狐博客”旁邊顯示原告李強本人照片,在被告于芬未提交相反證據(jù)的情況下,法院確認原告李強系“西北風(fēng)的空間-搜狐博客”的所有人“西北風(fēng)”,依法對《西》文享有著作權(quán)。原告李強和被告于芬因在各自的博客上發(fā)表了博文,均受《中華人民共和國著作權(quán)法》的保護和規(guī)制。依照我國著作權(quán)法規(guī)定,使用他人作品的,應(yīng)當取得著作權(quán)人的許可,向其支付報酬,并指明作者姓名、作品名稱,而不論系在紙質(zhì)出版物抑或網(wǎng)絡(luò)博客上進行使用。被告于芬未經(jīng)原告李強許可,亦未向其支付報酬,且未指明所引用部分的作者姓名和作品名稱,即在其互聯(lián)網(wǎng)博客空間上發(fā)表了《如》文,被告于芬侵犯了原告李強對《西》文享有的署名權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。
無論紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)面前一律平等
作為知識產(chǎn)權(quán)的著作權(quán),本身即帶有一定的獨占性和壟斷性,這種特性在一定程度上限制了作品在社會公眾中的使用和傳播。合理使用制度設(shè)計的初衷在于尋找權(quán)利人和社會公眾之間的平衡點:在法定情形之下,未經(jīng)作者許可而使用其作品于法并無不當。博客轉(zhuǎn)載、使用是合理使用嗎? 1990年出臺的《著作權(quán)法》及2001年的修正對合理使用的12種情形以列舉的方式一一列出,其中包括個人使用、教學(xué)使用、免費表演、公務(wù)使用、公共場所陳列作品的使用、對漢族文字作品的翻譯使用等。這一立法模式屬于列舉式,窮盡了12種合理使用的方式。這種立法模式避免了法律認定標準的不統(tǒng)一,具有明確的規(guī)范和引導(dǎo)的效應(yīng),但由于立法本身具有滯后性,且列舉式具有封閉性,因此面對社會變化靈活性較低。 需要指出的是,1990年我國互聯(lián)網(wǎng)正處于起步階段,2001年互聯(lián)網(wǎng)的普及率也遠非今日可比,當年的立法更多的還是立足于實體世界中的著作權(quán)保護。2010年著作權(quán)法再度修正,但對合理使用的法定情形并無修改。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展在著作權(quán)法立法變動中并無太多的體現(xiàn),更多地,這一變化是通過《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》等層級較低的規(guī)范性文件體現(xiàn)出來。網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)保護立法的模糊導(dǎo)致了司法實踐中的困惑。在著作權(quán)法面前,虛擬世界與實體世界是否平等? 在嚴格法定主義的法律傳統(tǒng)之下,我國法院判案的依據(jù)是:“以事實為依據(jù),以法律為準繩”。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的任何行為都是由具體的行為人實施的,因此都應(yīng)適用現(xiàn)有的各項立法。正如法院所言:“博客是一種新興的網(wǎng)絡(luò)傳播形式,注冊用戶能夠自由確定發(fā)表內(nèi)容,但這種自由并非不受限制,注冊用戶在網(wǎng)絡(luò)上享有的法定權(quán)利和承擔的法定義務(wù)與現(xiàn)實生活中并無區(qū)別。著作權(quán)人對其創(chuàng)作的作品享有的著作權(quán)應(yīng)受到他人的尊重,而不論該作品系以紙質(zhì)抑或數(shù)字化形式發(fā)表或傳播。”
博客的著作權(quán)侵權(quán)要具體分析
畢竟,互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境具有其特殊性。與實體世界相比,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的作品發(fā)表速度更快,傳播范圍更廣,輕點鼠標就可以實現(xiàn)作品從不公開到公開的過程,而作品一旦在網(wǎng)絡(luò)上公開,任何人都可以接觸到相關(guān)作品。 作為互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)物,博客也有其特殊性。常見的博客分為公共博客和私人博客兩種。前者在訪問設(shè)置上一般為開放型,任何人都可以瀏覽閱讀,多為名人博客;后者根據(jù)訪問權(quán)限的不同分為開放型、半開放型和封閉型。寫作博客的動機亦是多樣的,或為宣傳炒作或為抒情言志,或為商業(yè)性或為非營利性。但從普通人寫作博客的動機來看,一般都是單純的記敘生活的點滴,博客實質(zhì)上是一種電子化的日記形式,可以隨性地發(fā)表自己所思所想所感所悟所悲所喜。需要明確的是,這里強調(diào)的是私人博客,對于明顯具有盈利性質(zhì)的公共博客,顯然不是我們記憶中所熟悉的日記。 在著作權(quán)法列舉的“合理使用”中有一項是個人使用,即“為個人學(xué)習(xí)、研究或者欣賞,使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”。日記就是典型的個人使用。在紙質(zhì)的界面上寫日記,摘抄使用他人的作品,斷然不會引起著作權(quán)法律糾紛,但當這些內(nèi)容置于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中成為博客內(nèi)容時,情況就復(fù)雜化了。 情形一:博客是封閉的,僅博主本人有瀏覽權(quán)限。無論博主是否指明作者姓名、作品名稱,均不會構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。侵權(quán)行為在構(gòu)成要件上應(yīng)當具有違法行為、損害后果及因果關(guān)系三個要件。封閉博客無論如何使用,只要不對公眾開放,均不會發(fā)生損害后果。 情形二:博客是半開放的,一些人有瀏覽權(quán)限。此時,是否可以構(gòu)成合理使用,應(yīng)根據(jù)博客開放的范圍具體而定。著作權(quán)侵權(quán)行為的發(fā)生一般都是在作品公開的情況下出現(xiàn)的,作品公開的范圍和程度對作品使用的定性有直接影響。如果博客對他人已發(fā)表作品的使用程度足以對原作者的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)及相關(guān)權(quán)利構(gòu)成損害,那么合理使用的理由將難以獲得支持。 情形三:博客是開放的,任何人均有瀏覽權(quán)限。著作權(quán)法意義上的“發(fā)表”的概念是“公之于眾”的意思。在開放的博客中“發(fā)表”博文屬于發(fā)表行為,只要上網(wǎng),任何人均可以接觸到該類博客的內(nèi)容。此時,如果不符合著作權(quán)法對合理使用的規(guī)定,則應(yīng)當承擔相應(yīng)的著作權(quán)法律責(zé)任。
侵權(quán)賠償?shù)臄?shù)額宜謹慎裁量
李強訴于芬案中,被告于芬被判賠償原告李強經(jīng)濟損失和訴訟合理支出共計1800元。在這樣的案件中,人們往往對數(shù)字更為敏感,可能會有這樣一種錯覺:于芬賠了1800元;但往往忽略這1800元包含兩部分:經(jīng)濟損失和訴訟合理支出。本案中,原告為證明其合理支出,向法院提交了540元公證費發(fā)票、2500元律師費發(fā)票、494元集寧至北京的往返車票及5元的購買火車票的手續(xù)費發(fā)票。法院對其中的合理部分依法予以支持。可以推測的是,在1800元這一總額中,只有極少一部分真正用于賠償經(jīng)濟損失。 對于賠償數(shù)額的規(guī)定,《著作權(quán)法》第四十九條規(guī)定:侵犯著作權(quán)或者與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利的,侵權(quán)人應(yīng)當按照權(quán)利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權(quán)人的違法所得給予賠償。賠償數(shù)額還應(yīng)當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人的實際損失或者侵權(quán)人的違法所得不能確定的,由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié),判決給予五十萬元以下的賠償。博客上引用他人的文章會對權(quán)利人造成多大的損害,侵權(quán)人又能獲得多少違法所得?一篇博文,一段文字,很難說。當事人一般也難以提供證據(jù)的支持。 因此,判多判少應(yīng)考慮這樣一些因素: 私人博客,對已發(fā)表作品的使用一般都是善意的,大多數(shù)情況都是為了充實博客的內(nèi)容。如果科以太重的責(zé)任,恐怕眾多的博客使用者難以接受,也會對他們創(chuàng)作博客的積極性造成傷害。博客上每說一句話恐怕都將字斟句酌,以防踩了著作權(quán)的雷區(qū),百花齊放的博客時代是否會噤若寒蟬? 再者,我國的著作權(quán)立法的一些規(guī)定是在國際社會的壓力之下產(chǎn)生的,其之于我國國情,是超前還是落后,頗有爭議。對于法官而言,如何謹慎地行使手中的自由裁量權(quán),在立法和現(xiàn)實中尋求平衡點將成為司法實踐中最大的難題。綜合考慮,法律對博客尤其是私人博客不應(yīng)介入得太嚴,即使構(gòu)成侵權(quán),在停止侵權(quán)的情況下,盡可能地降低或減少博主們的賠償責(zé)任。
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